把商标核定使用商品复印件贴在商品上使用可以吗?

不同类商品也可能构成商标法意义上的类似商品_人在天涯_天涯博客
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【裁判摘要】
&&&&根据《中华人民共和国商标法》第四十条第一款的规定,已经注册的商标,违反该法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。上述规定中的&不正当手段&是指属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。注册商标仅损害特定民事权益的,不适用上述规定,应依据该法第四十一条第二款、第三款及其他相应规定进行审查。
&&&&人民法院在审理商标授权确权案件时,不应将相关商品物理属性的比较作为单一判断商品是否类似的标准,而应当从商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同具有较大的关联性,两个商标共存是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的或者其提供者之间存在特定联系等各方面进行审查,全面合理地判断相关商品是否类似。
&最高人民法院驳回再审申请通知书
&(2011)知行字第37号
&杭州啄木鸟鞋业有限公司:
&&&你公司因与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)、七好(集团)有限公司(简称七好公司)商标争议行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院于日作出的(2010)高行终字第743号行政判决(简称二审判决),向本院申请再审。本院于日立案后,依法组成合议庭对本案进行了审查,并于日组织各方当事人进行听证。现已审查完毕。
&&你公司申请再审称:1.二审判决认定第1609312号图形商标(简称争议商标)违反《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第二十八条之规定,认定事实和适用法律错误。首先,《商标法》第二十八条适用的前提是商品类似,但二审判决并没有对争议商标和引证商标核定使用的&鞋&、&靴&商品和&服装&、&领带&、&皮包&商品是否类似进行认定,而是以核定使用商品均为穿戴类商品,是所谓的&关联商品&为由,认定争议商标与引证商标构成近似商标,进而认定争议商标违反《商标法》第二十八条之规定,适用法律错误。其次,服装等商品和鞋等商品在功能、用途、生产部门、销售渠道等方面均存在较大差异,不属于类似商品。对此,(2005)高行终字第27号判决书已经有明确的结论。而且在《类似商品和服务区分表》(简称《区分表》)中,鞋、靴和服装等商品被划分为非类似商品。《区分表》是我国商标管理机关进行商标管理的依据,也是广大生产服务提供者申请注册商标的规范类指引,应当保持其适用的稳定性和统一性。因此,在没有充分证据证明鞋、靴和服装等商品在原料、生产、销售、消费习惯等方面已具有普遍为相关公众接受的密切联系以及国际惯例尚未改变情况下,不应突破《区分表》对上述商品之间的非类似关系的认定。再次,争议商标的图形和引证商标的图形在构图细节、设计风格上有明显的不同,争议商标主要采取的是涂抹、夸张并着色的绘画手法,不同于引证商标的以线条勾勒为主的绘画手法。最后,争议商标经多年使用,已为广大消费者所熟知,不会造成相关公众的误认。综上,争议商标和引证商标并无令相关公众产生混淆、误认的可能,不构成类似商品上的近似商标,二审判决在此问题上认定事实和适用法律确有错误。2.&二审判决认定争议商标违反《商标法》第四十一条第一款之规定,事实认定和法律适用明显错误。首先,二审判决认定在争议商标申请日前,引证商标有一定知名度缺乏证据支持。在商标评审程序中,七好公司并未能提交引证商标在争议商标申请日前在国内宣传、使用的证据资料。二审判决认定你公司对引证商标应当知晓纯属主观臆断,毫无事实和法律依据。同时,二审判决认定争议商标存在对引证商标的抄袭、模仿缺乏证据支持。其次,七好公司在商标评审程序中并未就争议商标违反《商标法》第四十一条第一款提出评审请求,商标评审委员会也未就此进行评审,二审判决直接适用此条款,超越了商标评审委员会的审理范围,剥夺了你公司的合法抗辩权利。再次,根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(简称《意见》)的规定,《商标法》第四十一条第一款仅适用于绝对事由,不适用于相对事由。因此,即使假定二审判决所谓的抄袭、模仿行为存在,也并不属于&其他不正当手段&,二审判决适用法律错误。3.&你公司自注册争议商标以来,一直致力于&啄木鸟&皮鞋的品牌建设,对该品牌投入了大量的广告宣传、打假维权费用。经过你公司的大力推动,啄木鸟皮鞋已经成为国内的著名品牌。根据《意见》第一条的政策精神,对于争议商标这样注册使用时间长达十年,已经建立较高市场声誉、形成自身的相关公众群体、并已经驰名的商标,人民法院应当尊重相关公众已在客观上将相关商标区别开来的市场实际,慎重撤销,以促进品牌培养,避免社会资源的浪费。二审判决却以似是而非的理由撤销争议商标,明显违背相关政策精神。综上,请求撤销二审判决,维持北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第1068号判决(简称一审判决)和商评字(2009)第2577号《关于第1609312号图形商标争议裁定书》(简称第2577号裁定)。
&&七好公司答辩称:1.&二审法院以&鞋&与&衣服&构成关联商品,适用《商标法》第二十八条,认定争议商标与引证商标构成近似商标是正确的。2.&七好公司提出撤销申请的理由包括抄袭引证商标构成不正当竞争,因此二审判决适用《商标法》第四十一条第一款并无不妥。另外,因为争议商标违反《商标法》第二十八条的规定,是否适用《商标法》第四十一条第一款不足以影响最终结果。3.&你公司提供的证据不足以证明争议商标的知名度,你公司经营规模很小,主要靠傍名牌进行经营,不宜给予保护。
&&商标评审委员会陈述意见称:1.&《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础,总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品和服务类似与否的专业规范文件,具有公开性、一致性和稳定性的特点。该表对类似商品的划分本身就是在综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素的基础上得出的。商标确权程序中需要维护类似商品判断标准的一致性。诚然,由于商品和服务的项目更新和市场交易情况变化,类似商品和服务的类似关系不会一成不变,但对《区分表》的修正应当通过一定的程序统一进行并予以公布,以确保判断标准的相对稳定和商标审查的公平有序,避免商标申请人在申请注册时无所适从,保证注册商标的权利稳定。就本案而言,争议商标指定使用的鞋、靴与引证商标核定使用的服装、领带等商品在制作材料、生产工艺、功能用途、销售渠道等方面有明显区别,未构成类似商品。因此争议商标和引证商标并未构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。2.&七好公司在行政程序中并未就争议商标违反《商标法》第四十一条第一款的规定提出评审请求,二审判决直接适用该条款并以此撤销第2577号裁定,超越了本案的审理范围。因此,请求撤销二审判决,维持第2577号裁定。
&&本院经审查查明,本案争议商标系你公司于日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)申请注册,指定使用在第25类2507群的鞋、靴商品,指定使用颜色为啄木鸟通体为黑色,嘴的下部为绿色。商标局于日核准该商标注册,注册号为1609312。
&&&引证商标一为七好公司于日向商标局申请在第25类服装商品上注册的&鸟图形 TUCANO&商标。商标局于日予以核准注册,注册号为680928。经续展,专用期限至2014年。
&&&引证商标二系七好公司于日在第25类服装商品上向商标局申请注册的&鸟图形&商标。商标局于日核准注册,注册号为1493162。
&&&引证商标三系七好公司于日在第25类2501群、群的领带、围巾、皮带(服装用)等商品上申请注册的&鸟图形 &TUCANO&商标。商标局于日核准注册,注册号为1541673。
&&&引证商标四系七好公司于日在第18类的皮包、旅行袋、公文包等商品上申请注册的&鸟图形&商标。商标局于日核准注册,注册号为1168550。&&
&&&日,七好公司向商标评审委员会提出了撤销争议商标注册申请。七好公司认为,该公司在第25类、18类商品注册了&鸟图形 TUCANO&及&鸟图形&等商标。经过使用,该商标已成为世界服装知名品牌,且曾经司法确认为驰名商标。争议商标属于抢注他人驰名商标的行为,侵害了七好公司的合法权益;争议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标,也侵犯七好公司的著作权。综上,请求撤销争议商标。在评审期间,七好公司提交2001年&2003年引证商标因被侵权,安徽、浙江、成都等地工商机关进行处罚的决定书等证据。
&&在评审期间,你公司提交了于2001年8月就&啄木鸟鞋业&签订的电视广告合同、就&啄木鸟&鞋商标被假冒于日在安徽消费者报发布的声明、2001年&2004年在浙江省内因&啄木鸟鞋业&被侵权,当地工商机关出具的处罚决定等、2002年10月&12月《江淮晨报》、《安徽市场报》、《福建经济快报》等媒体关于&啄木鸟鞋业&被侵权的报道、湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2007)州民三初字第32号民事判决书及该判决书的生效证明,该判决书确认你公司的第1609312号&啄木鸟图形&商标(即争议商标)、第1525486号&啄木鸟&商标为中国驰名商标。
&&&商标评审委员会经审查认为,争议商标指定使用的鞋、靴商品与各引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品所属的范围和领域不同,消费者获取上述商品的渠道有所区别,在《区分表》中亦不属同一类似群组,不属于类似商品。争议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。七好公司提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请注册前已驰名,因而争议商标的注册未构成《商标法》第十三条第二款所指之情形。七好公司的&鸟图形&商标为一常见的啄木鸟图案,独特性并非很强,而争议商标与引证商标的鸟图形在构图细节、设计风格上有一定差异,因而并无充分理由认定争议商标的注册构成侵犯他人著作权之情形。因此,商标评审委员会于日作出第2577号裁定,维持争议商标注册。
&&&七好公司不服第2577号裁定,于法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为:争议商标指定使用的鞋、靴商品与引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品不属于类似商品,争议商标与引证商标使用在非类似商品上,不会导致普通消费者对商品来源的混淆误认。七好公司提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请日之前已成为驰名商标。争议商标与引证商标中的鸟图形在设计手法、表现形式上有所不同,争议商标未侵犯鸟图形的著作权。因此,一审法院于日作出一审判决,维持第2577号裁定。
&&七好公司不服一审判决,向北京市高级人民法院上诉。七好公司向二审法院补充提交了以下证据:一、该公司于日与浙江来去来有限公司(简称来去来公司)签订的合同,约定&授权来去来公司为啄木鸟品牌服饰的中国境内独家代理,授予啄木鸟品牌男仕服饰生产权及鉴定权,可自行生产制作,而且允许使用啄木鸟注册商标的产品有恤衫、毛衣等&;二、来去来公司于1996年9月与浙江华盟股份有限公司签订的共同组建&浙江啄木鸟服饰有限公司&的合同书、营业执照内容、公司名称变更手续;三、中央电视台1997年春节联欢晚会节目单,其中广告插页之一为啄木鸟(中国)服饰有限公司对其啄木鸟系列服饰的广告宣传及该公司就啄木鸟服饰的宣传画册的复印件;四、你公司的注册登记信息、七好公司使用啄木鸟图形的商品;五、各类媒体就&啄木鸟&被摹仿和使用的报道、评论;六、近年各地工商机关就七好公司&鸟图形&等商标被侵权的调查函件。二审法院认为由于七好公司在提交上述证据时未申明其在评审阶段和一审期间未能提交的正当理由,故对上述证据不予接纳。
&&北京市高级人民法院二审认为:七好公司在行政程序和诉讼程序虽提出该公司旗下的&鸟图形&、&啄木鸟&汉字、&鸟图形 TUCANO&商标曾于2005年经司法确认为驰名商标,但该确认系争议商标申请日之后作出的,不能证明上述商标在争议商标申请日前已为驰名商标。但七好公司提交的相关证据,能够证明该公司旗下的引证商标经其在大陆的使用和宣传,在争议商标申请日前具有一定的知名度。由于引证商标的&鸟图形&是源于啄木鸟的固有图形,且引证商标的&鸟图形&系经转让取得,七好公司并非最初的设计者,七好公司没有提交证据证明其对引证商标的&鸟图形&享有著作权。故同意商标评审委员会及一审法院就此事由的确认。虽争议商标的&啄木鸟图形&与引证商标的&鸟图形&在局部设计上略有差异,但整体造型基本相同,因此在隔离比对的情况下,商标标识的整体外观近似。同时,争议商标与引证商标两者指定使用商品虽不为同一类似群组,但均为穿戴类商品,商品及生产商品的企业关联性极强,因此,二者指定使用的商品应为关联商品;其在市场上的共同使用易使消费者对其商品来源产生混淆、误认。故争议商标与引证商标构成近似商标。由于争议商标申请注册前,七好公司的引证商标已有一定知名度,加之两公司均为服装、鞋帽类商品的生产企业,两企业之间具有较强的关联性,故你公司对七好公司的引证商标应当知晓,由于七好公司的引证商标&鸟图形&使用在先,争议商标标识的设计与引证商标近似,存在对引证商标的抄袭、摹仿,属于《商标法》第四十一条第一款规定的采用不正当手段注册的情况。综上,第2577号裁定和一审判决关于上述事实的确认不符合《商标法》第二十八条和第四十一条第一款的规定,应予撤销。因此二审法院判决撤销一审判决和第2577号裁定。
&&&另查明,根据你公司提交的证据可以看出,你公司在鞋类商品上不仅注册了争议商标等&鸟图形&商标,而且还于2000年和2001年分别注册了&TUCANO&和&啄木鸟&商标,使用时常将&鸟图形&、&TUCANO&和&啄木鸟&并列使用。通过经营,你公司产品和商标具有一定知名度。七好公司提交的证据证明引证商标经其在大陆的授权许可使用和广告宣传,在争议商标申请日前具有一定的知名度。之后,引证商标的使用规模进一步扩大,目前具有较高知名度。
&&&再查,七好公司向商标评审委员会提出撤销争议商标申请时,主张争议商标系对引证商标鸟图形的抄袭摹仿侵犯了其著作权,还主张你公司以&啄木鸟&为字号,会引起进一步的混淆,属于不正当的竞争行为,但并未明确主张争议商标违反《商标法》第四十一条第一款的规定。七好公司不服第2577号裁定提起一审诉讼时也未主张商标评审委员会漏审或就此问题提出相关异议。
&&本院经审查认为:
&&&一、关于《商标法》第四十一条第一款的适用
&&&首先,商标争议为依请求启动的程序,争议理由一般限于当事人主张。与之相应的诉讼也仅限于行政裁决的审查,一般不能引入新的事由对商标注册合法性进行审查判断。从查明的事实看,七好公司在对争议商标提出撤销申请时,并未主张争议商标的注册违反《商标法》第四十一条第一款的规定,商标评审委员会也并未就此进行审理,七好公司提出一审诉讼和二审上诉时也并未就此提出异议。在申请人未主张,商标评审委员会未进行评审的情况下,二审法院直接认定争议商标存在对引证商标的抄袭、摹仿,进而认定争议商标属于《商标法》第四十一条第一款规定的采用不正当手段注册,缺乏法律依据。其次,《商标法》第四十一条第一款所规定的&不正当手段&属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形,则要适用《商标法》第四十一条第二款、第三款及《商标法》的其他相应规定进行审查判断。本案中,即使如二审法院认定,争议商标抄袭、摹仿引证商标,损害的也是七好公司的民事权益,并不属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为,不构成《商标法》第四十一条第一款所规定的&不正当手段&。综上,二审法院认定争议商标违反《商标法》第四十一条第一款错误,本院予以纠正。
&&&二、关于争议商标和引证商标是否构成类似商品上的近似商标
&&&根据《商标法》规定,申请注册的商标,同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。如果先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似,可以自在后申请注册的商标核准注册之日起五年内,向商标评审委员会申请裁定。
&&&商标的主要功能在于标识商品或者服务的来源,因此商标必须同具体的商品或者服务相结合。商标法设置商品类似关系,是因为商标主要是按商品类别进行注册、管理和保护。在商标授权确权和侵权判定过程中,进行商标法意义上相关商品是否类似的判断,并非作相关商品物理属性的比较,而主要考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是商品类似关系判断时要坚持的一项基本原则。因此,人民法院在审理商标授权确权案件时,审查判断相关商品是否类似,应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性,两个商标共存是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系。
&&&本案中,争议商标指定使用的商品为鞋和靴,引证商标核定使用的商品是服装等。虽然两者在具体的原料、用途等方面具有一些差别,但是两者的消费对象是相同的,而且在目前的商业环境下,一个厂商同时生产服装和鞋类产品,服装和鞋通过同一渠道销售,比如同一专卖店、专柜销售的情形较为多见。同时,争议商标与引证商标中的&鸟图形&虽然在细部上略有差异,但两者基本形态相同,且根据查明的事实,引证商标通过使用具有较高的知名度。在这种情况下,如果两商标在服装和鞋类商品上共存,容易使相关公众认为两商品是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系。因此,争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。你公司关于争议商标与引证商标不近似,两者指定使用的商品不属于类似商品的主张不能成立。
&&&《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础,总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品和服务类似与否的规范性文件。该表对类似商品的划分就是在综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素的基础上确定的。因此《区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。尤其商标注册申请审查,强调标准的客观性、一致性和易于操作性,为了保证执法的统一性和效率,商标行政主管机关以《区分表》为准进行类似商品划分并以此为基础进行商标注册和管理,是符合商标注册审查的内在规律的。但是,商品和服务的项目更新和市场交易情况不断变化,类似商品和服务的类似关系不是一成不变,而商标异议、争议是有别于商标注册申请审查的制度设置,承载不同的制度功能和价值取向,更多涉及特定民事权益的保护,强调个案性和实际情况,尤其是进入诉讼程序的案件,更强调司法对个案的救济性。在这些环节中,如果还立足于维护一致性和稳定性,而不考虑实际情况和个案因素,则背离了制度设置的目的和功能。因此在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中进行商品类似关系判断时,不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准,而应当考虑更多实际要素,结合个案的情况进行认定。《区分表》的修订有其自身的规则和程序,无法解决滞后性,也无法考虑个案情况。把个案中准确认定商品类似关系寄托在《区分表》的修订是不现实和不符合逻辑的,相反个案的认定和突破才能及时反映商品关系变化,在必要时也可促进《区分表》的修正。因此对《区分表》的修正应当通过一定的程序统一进行并予以公布,否则不能突破的观点不能成立。事实上,商标评审委员会在一些评审案件中已经在考虑相关案情的基础上,在《区分表》类似商品判断划分外作出符合实际的裁决。因此你公司关于鞋和服装在《区分表》中被划分为非类似商品,不应突破的观点缺乏法律依据,本院不予支持。
&&&需要强调的是,由于在商品类似判断时考虑了个案情况,相关商品是否类似并非绝对和一成不变的,基于不同的案情可能得出不同的结论。因此(2005)高行终字第27号判决中认定服装和鞋不属于类似商品并不意味着两者在特定案情下必然不构成类似,本案的认定与之并不矛盾。同时,由于具体案件中关于商品类似关系的认定考虑了个案情况,具有个案性,因此,个案认定结论并不意味商标注册管理上的商品类似关系发生变化,也不必然影响《区分表》中对商品类似关系的确定和划分,商标申请人在申请注册时仍可以《区分表》为准进行申请。同样的,个案的认定一般也不会影响到已经注册商标的权利稳定性。
&&&此外,关联商品往往是针对《区分表》中被划定为非类似,但实际上具有较强的关联性,相关商标共存容易导致混淆误认的商品而言的。对于这些商品,仍需置于类似商品框架下进行审查判断,只要容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系,在法律上即构成类似商品。本案中,二审判决认定服装和鞋为关联商品,并进而认定争议商标违反《商标法》第二十八条的规定,这种表述容易使人误解为在类似商品之外又创设另一种商品关系划分,为此,本院予以纠正。
&&&三、关于实际使用与商标应否撤销之间的关系
&&&商标的真正价值源于实际使用,保护通过实际使用建立的商标市场声誉是商标法的重要立法精神。因此,实际使用情况是商标授权确权案件中决定商标应否撤销的重要考虑因素之一。对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。但是,商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注,保护他人在先商标,尽可能消除商业标志混淆的可能性。本案中,根据你公司提交的证据可以看出,你公司除了注册争议商标等与七好公司引证商标近似的系列&鸟图形&商标外,还在鞋类商品上注册了&TUCANO&和&啄木鸟&等商标,并且在实际经营过程中,还常常将&鸟图形&与&TUCANO&、&啄木鸟&等共同使用,而&TUCANO&是引证商标一的组成部分,&啄木鸟&恰好也是七好公司在服装等商品上的在先注册和在先实际使用的并具有一定知名度的商标。这样的情况说明你公司从商标注册到实际使用均具有搭车摹仿的主观意图。虽然通过你公司的经营和对争议商标的实际使用,你公司的产品和商标也具有较高的知名度,但是由于你公司与七好公司在经营活动中均使用差别不大的&鸟图形&以及相同的&TUCANO&、&啄木鸟&等商标,显然对于不了解内情的相关公众而言,会认为两者提供主体同一,或者存在特定联系,容易造成来源混淆,因此本案客观上并未形成已将相关商业标志区别开来的市场实际。同时,虽然本案中引证商标权利人七好公司在《区分表》将服装与鞋划分为非类似商品的情况下,没有及时积极在鞋类商品上申请注册商标,在造成目前冲突的局面中也存在一定过失,但是,考虑到遏制搭车、避免混淆的基本原则以及你公司的主观意图和容易混淆误认的客观现实,加之你公司除争议商标外,还拥有其他实际使用的商标,撤销争议商标的注册并不会对你公司的经营造成实质性影响,你公司可以通过适当的方式延续多年经营所形成的商誉,并以此为契机创立自有品牌,尽量消除与七好公司商业标识的混淆可能性,故本院认为二审判决撤销争议商标的结论正确,应予维持。你公司关于争议商标已经大量使用,不应撤销的主张本院不予支持。
&&综上,本院认为,二审判决虽然在部分法律适用上存在不当之处,但结论正确,你公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件。依照最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条的规定,予以驳回。
特此通知。
二&○&一&一年&七&月&十&二&日微信ID:zhichanli)
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作 者 | 李淑娟
上海熊兆罡律师事务所知识产权专业律师
(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)
专注于对某一个行业的知识产权保护事宜进行全方位的精细梳理,是值得尝试并具有价值的,感谢上海熊兆罡律师事务所的两位专业的知识产权律师李淑娟、马云涛。他们后续还会涉及对服装行业的专利、著作权保护等内容的梳理,请保持关注。
一、服装企业注册什么类型的商标?
服装是一个比较热门的行业,包括男装、女装、童装、再细分还有孕妇专用衣服、老年衣服,服饰除了服装外还包括了袜子、手套、围巾、帽子、领带、皮带等等。注册服饰服装商标主要核心类别为25、9、10。首先是在第25类上申请商品商标,即用在吊牌,商品,包装物等上面的。另外有一些特殊的服饰,比如防辐射服装、防火服装、救生衣、防事故手套、防水衣等是属于第9类的;还有矫形形物品,如拘束衣、紧身腹围、紧身胸衣,这些是属于第10类的;
服装行为可以拓展的类别为:16、18、26、40、41、45。第18类手提包、背包、拉箱、钱包、皮草、皮具等;第26类拉链、花边、扣眼、纽扣等;第45类晚礼服出租、服装出租,以上三类可用于服装品牌拓展周边业务。第40类服装制作、布料剪裁、服装剪裁、裘皮试装加工、服装修改、刺绣等;第42类:服装设计,以上两类可用于服装品牌做服装制作的业务拓展。
其次可以申请第35类的服务商标,也是大家常说的使用在店面招牌、市场营销、采购、广告,进出口代理方面的。虽然第35类是存在争议的一个类别,但为了商标的全面保护,特别是针对企业的一些主要的商标来说是有必要申请的,以免以后引起不必要的纠纷。不同的产品分在不同的类别里,需要针对类别申请。
二、服装行业商标LOGO如何选择?
我国商标法允许将文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音以及将上述要素进行组合申请商标注册。我国服装行业申请注册的商标以组合商标为主,如 “
”、单一的文字、数字或图形商标为辅,三维标志和声音商标则十分少见。根据服装行业商标注册的实践表明,将文字、图形、以及颜色等要素组合构成的具有显著性的商标使用在服装上,一般消费者很容易辨识和记忆。相对于其他单一元素商标,组合商标具有无与伦比的优势。
三、个人或企业如何办理商标转让?
转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。具体应当提交的材料:(1)转让人和受让人签订转让协议。(2)商标转让需要准备的材料:《商标转让注册申请书》、《商标转让合同》、商标注册证原件、公司营业执照复印件(加盖公章)/个人身份证复印件及个体工商户营业执照复印件;委托知识产权代理公司的还需要提交《委托协议》;办理商标转让公证的,还需要提交商标转让公证书。(3)向商标局提交转让申请文件,提交申请后一个月到二个月左右,商标局发出《转让申请受理通知书》。(4)提交申请后六至八个月左右,商标局审核通过后刊登核准公告并发出《核准商标转让注册证明》。如果商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。
四、企业如何将商标许可给他人使用?
商标许可使用是通过许可他人在一定时间和范围内使用商标权人的商标专用权,从而获得一定报酬。商标法第四十三条规定商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。根据相关司法解释,商标许可使用有三种方式,(1)独占许可使用,也即商标权人将商标许可给唯一的第三人使用,除了该第三人在约定的时间和域使用外,任何人都不得使用,包括商标注册人自己;(2)排他许可使用,即在约定的时间和地域内,被许可的唯一的第三人和商标注册人自己可以使用外,其他任何人都不能使用;(3)普通许可使用,也即任何被许可的第三人都可以在约定的时间和地域使用,也包括商标注册人自己。许可他人使用其注册商标的,许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。
五、企业如何申请认定驰名商标?
对于已经在中国注册的驰名商标的保护不仅仅局限于相同或者类似商品或服务,就不相同或者不相类似的商品申请注册或者使用时,都将不予注册并禁止使用,因此驰名商标被赋予了比较广泛的排他性权利。认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。工商局在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中、商标评审委员会在商标争议处理过程中以及最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要可以对商标驰名情况作出认定。
六、服装企业如何正确、恰当的使用商标?
(1)不要使用带有欺骗性的商标,如容易使用公众对服装的品质、原料、制作工艺等特点产生误认的文字、图案商标。表示商品的质量、原料或其他特点的商标本就为《商标法》所禁止申请注册,如果服装企业本未采用商标所描述的品质或使用相当原料,该行为就是虚假宣传行为,该类型的商标是无法获得注册的。例如服装企业将表示原料的“丝绸”、表示品质的“极品”等字样使用在商标上,将不会获得注册。
(2)实际使用的注册商标与商标局核准的注册商标区别明显,将不视为注册商标的使用,任何单位或个人可以以该注册商标连续三年不使用,向商标局申请撤销该注册商标。例如在服装上变形使用商标的图案、文字。
(3)商标跨类别使用,可能会侵权他人商标专用权。如果服装企业注册的商标没有达到驰名商标的程度,其超越核准注册的范围将会侵权他人注册商标专用权。例如企业在第25类服装上获得商标注册,而该企业同时将商标使用在第10类的手提包、背包、拉箱、钱包等商品上,该商标可能会侵犯他人已经在第10类上取得注册的商标专用权。
七、服装企业容易发生的
类型有哪些?
(1)未经商标注册人的许可,在服装上使用与权利人注册商标相同的商标的,例如,甲乙同为生产、销售服装的企业,未经甲的许可,乙将甲的注册商标使用在自己生产、销售的服装上,属于商标侵权行为。
(2)未经商标注册人的许可,在服装上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似服装上使用与其注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的;例如,甲乙同为生产、销售服装的企业,未经甲的许可,乙在服装上使用了与甲商标相近似(文字近似、图形近似或整体构成近似)的商标,容易让消费者产生混淆的。或者,甲为生产、销售儿童服的企业,乙为生产、销售内衣的企业,未经甲的许可,乙在内衣上使用与甲注册商标相同或近似的商标,容易让消费者产生混淆的,属于商标侵权行为。
(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;例如,服装生产/销售企业没有申请注册商标,其通过伪造、擅自制造他人的注册商标供自己使用或出售给他人使用,该行为构成商标侵权。
(4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的服装又投入市场的;例如乙未经商标所有人甲的同意,将甲在服装上的商标吊牌撕下,更换成自己或他人授权的注册商标,然后投入市场销售的,该行为同样侵权了甲的注册商标专用权。
八、服装企业通过什么途径解决商标
侵权纠纷?
根据商标法第六十条规定,因商标侵权引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。也就是说当商标侵权行为发生后,双方当事人可以就存在的争议问题进行协商,在彼此让步的基础上达成一致协议,从而使矛盾化解在最初阶段,而不须要第三方介入。如果双方当事人不愿意协商或协商不成,任何一方可以向人民法院起诉。如果在发生侵权纠纷后,商标权人或利害关系人可以让工商行政管理部门处理,工商行政管理部门有权依法查处商标侵权行为,并进行行政处罚,如果涉嫌犯罪,则须移交公安机关处理。
九、服装企业通过什么法律制止商标民事侵权和制止惩罚犯罪活动?
目前,制止商标民事侵权行为的法律法规主要有《反不正当竞争法》、《商标法》、《商标法实施条例》、《企业名称登记管理规定》等。为了弥补相关法律规范的缺失,2008年最高人民法院专门出台了《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》的司法解释,规定擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;或者擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品,均属“不正当竞争行为”。对于构成刑事犯罪的,主要由《刑法》、《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等来规范。
十、服装企业涉外定牌加工中委托方与加工方是否构成商标侵权?
涉外定牌加工(OEM),指的是我国境内企业(加工方)接受境外商标权人或商标使用权人(委托方)的委托,按照其要求加工产品,贴附其提供的商标,并将加工的产品的产品全部交付给境外委托人的贸易形式。
在涉外定牌加工合同中,委托方从事如下行为:提供商标或商标和原材料,指示加工方将商标按照其要求贴在指定数量的加工产品上,在境外销售该贴附商标的产品,赚取商标带来的利益;而加工方的行为相应如下:提供劳务或者劳务和原材料,按照指示加工并在产品上贴附商标,将贴好商标的产品全部出口境外委托方,赚取境外委托方的加工费,其获取的是劳务或劳务和原材料的费用。
在认定加工方是否构成商标侵权时,首先,加工方对定牌加工委托方的商标权等相关情况是否尽到合理审查义务。如果加工方提交了委托方的主体资格证明、注册商标状况、委托加工合同等法律文件,可以确定加工方尽到了合理审查义务,主观上没有侵权故意,不构成商标侵权。其次,加工方的产品是否全部出口交付给境外的委托方,不在中国境内进行销售。如果加工的产品没有全部交付给境外委托方,而是有部分流入国内市场,不能免除其侵权责任。最后,加工方是否有逃避法律责任的情况。如加工方与委托方实为同一企业,伪造定牌加工合同,其一旦在国内的侵权行为被查处,便将责任全部推给加工方,以此逃避法律责任。
十一、国内服装企业进口在国外享有商标专用权的服装后在国内销售,是侵犯国内商标专用权人的商标权(平行进口)?
平行进口(PARALLEL IMPORTS)是指本国的商标权人将自己生产的服装出售给国外经销商或者将自己的商标许可给国外的服装生产企业后,这些国外的经销商或者服装生产企业将其与商标权人在国内生产的相同的品牌的服装,重新进口到国内的做法。由于市场营销策略(如扩大市场份额和占有率)的需要,商标权人出售给国外经销商或者国外被许可使用商标的服装企业生产的服装的价格都比较低,这些产品平行进口后,通常都会对商标权人的国内市场造成一定的冲击。然而,从我国对平行进口的司法判例可以看出,我国从消费者与充分的市场竞争角度出发,考虑到消费者可以购买到物美价廉的商品,进而活跃和繁荣了消费市场。同时,由于我国自身的世界性知名品牌不是很多,许多企业并不具有品牌竞争的实力,相对地对我国品牌的商品平行进口不会发生很多。尤其在我国加入世贸后,更应加强商品的自由贸易,培养我国中小企业在市场中的竞争能力,使一些大品牌对我国的消费者来说有一个相对合理的能够接受的价位。这种情况下,最高人民法院最终认定平行进口不会造成相关公众对该商品来源产生混淆和误认,因此,最终认定不构成侵权。
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